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商标、专利、版权三者如何分辨

2025-04-17 20:1735


本文目录

  1. 专利、商标、版权的区别是什么
  2. 商标分别与专利、版权之间的联系
  3. 版权、商标和专利有什么区别
  4. 商标,专利,版权有什么区别与联系

专利、商标、版权的区别是什么

1、权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。2、权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。3、保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。4、适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。5、权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。法律依据:《中华人民共和国专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《中华人民共和国商标法》第四条自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。《中华人民共和国著作权法》第二条中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受本法保护。

商标分别与专利、版权之间的联系

对商标有所了解的人都应该知道,市场中对一件商品起保护作用的当然不只是注册商标,另外关于版权以及专利等,都是保护商品的重要依据。不过关于商标、专利、版权三者中间存在什么样的联系,下文来进行分辨。

商标总共有45类,这45类中商品与服务各占据一些类别,而企业若是想要全面保护商标,最直接的方式就是采取全类别注册,但全类别注册商标的费用太高,一般情况下可能不太适应一些刚起步的企业。但是如果不在全部类别上进行申请,则他人就可以将完全相同的商标用到其他类别上去。

版权与承载作品的商品无关,不用进行登记就可以获得版权保护,所以利用版权对某项设计进行保护,成本比较低。但同时版权的局限性也很明显,首先,简单的文字构不成著作权法意义上的作品,简单的图形也不能得到版权保护。

当著作权受到侵犯时,权利人必须提供自己是著作权人以及享有著作权的证据。如果著作权人很难举证自己是作品的创作人或者权利继受者,会给权利人主张权利时造成很大的困难。版权登记制度就是为了解决这些问题而设置的,如果权利人在作品完成创作后先进行著作权登记,在举证的时候只需出示登记中心颁发的证书,一般就会得到法院或有关机关的认可。

商标和专利均属于传统意义上的知识产权,都具有地域性,具有严格的领土性,国内的商标和专利在国外均没有效力,需重新申请。另外,两者均具有时间性,不同之处是商标可以无限期延展,而专利到期之后便成为社会免费技术。

除了标签产品之外,对设计相对复杂并且商标图案在产品外观中占比较大的产品设计同时申请商标和专利,从而使保护力度及范围最大化。

商标权和外观设计专利权的法律依据不同,两项权利的保护期限不同,商标权可以通过申请续展而获得,理论上可无限期续展的商标权,而外观设计专利权有时限,如果超过了外观设计专利权保护的期限,该外观设计有可能被专利权以外的其他人申请注册为商标。

版权、商标和专利有什么区别

保护知识产权的概念——也就是任何源自创意的产品——早在公元前 500年就出现了,当时希腊厨师被授予了长达一年的专有权来创造特定的美食。尽管从那时起我们已经走了很长一段路,但所有知识产权保护的目标仍然是一样的:防止非法复制想法,并因此鼓励人们创造新的东西。版权、商标和专利是保护知识产权的三种最常见的方式。但是它们保护的内容,以及这些保护的持续时间,却大相径庭。

知识产权

“版权和专利是同一个目标;他们只是在不同的领域追求它,”纽约大学法学教授Christopher Jon Sprigman告诉 Mental Floss。“对于版权来说,它是新的艺术和文学作品;对于专利来说,它是新的科技作品。”因此,虽然版权涵盖书籍、戏剧和电影等内容,但专利保护药品、发明和技术等内容。

但是,虽然版权通常在作者的一生中加上 70年,但专利从提交之日起仅持续20年。这意味着公众可以更快地免费享受获得专利的想法,并鼓励公平竞争,这是有道理的,因为科技作品会带来更直接的好处。

纽约大学法学教授Jeanne Fromer告诉 Mental Floss说:“这就是为什么当某些东西仍处于专利之下时,你会看到如此高的药品价格,而在仿制药制造商进入竞争领域后价格会直线下降。”为公众带来更多利益和更自由的市场竞争?这就是知识产权的目标。

商标

商标的不同之处在于它们不保护艺术或技术作品,而是保护创造它们的公司。“它可以帮助你在竞争激烈的市场中对不同的产品进行分类,”Sprigman说。有更明显的商标——比如标志和品牌名称——但你也可以为气味、设计和声音注册商标。Play-Doh的香味是商标,NBC钟声和可口可乐的玻璃瓶设计也是如此。只要商标在积极使用中,它们就可以无限期地持续下去。

版权

版权是在您生产某物的那一刻自动创建的,而商标则在商业中的使用中立即诞生。从您为社交媒体个人资料拍摄的照片到您最新的博客文章,所有内容都受到版权保护,而您的家族企业名称则受到一些普通法商标保护。但正式注册版权可以让您在侵权案件中收取法定赔偿金,这是由法院确定的最高 150,000美元的固定金额(您也可以收回您的律师费)。对于未注册的版权索赔,您必须证明实际损失,例如收入损失,这要困难得多,并且可能会产生较低的支出。注册商标还可以让您在全国范围内独家使用,因此这些好处绝对值得。

专利

另一方面,专利不是自动授予的。首先,专利申请需要准确描述科学或技术工作。并且在提交后,这项工作需要由专家[ PDF ]专利审查员进行彻底审查,以确定该项目是否符合他们的标准。专利授予最广泛的权利,因此它们也有最严格的审批程序。

尽管版权、专利和商标存在一些重大差异,但它们都有益于知识产权的创造者,最终有益于公众。因此,下次您创建新事物时——无论是一本书、一项发明还是一个标志——请考虑将其与美国专利商标局或美国版权局正式联系起来。您可能会在未来几年获得收益。

商标,专利,版权有什么区别与联系

有朋友分不清商标、专利和版权的分别,小编在此收集整理了一些资料,希望能够帮助朋友们理解好三者的关系与区别。

1三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。

2三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。

3都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品。

4都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。

5都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富。

区别:

1权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。

2权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。

3保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有制作性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。

4适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。

5权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。

版权专利

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